РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Раздел: Законодательство и право
Найдены рефераты по предмету: Римское право

Понятие и виды договоров в Римском частном праве

Как и стипуляция, они совершались путем вопроса и соответствующего ответа (ты гарант? гарант). Первый из них служил гарантией явки ответчика в суд, а второй гарантией возврата оспариваемой вещи (и ее плодов) тем из тяжущихся, которому она была дана во временное владение. 3.2. Литеральные контракты. Литеральным договором назывался контракт, который должен был совершиться на письме (li eris fi obliga io – обязательство возникает посредством записи, письма). Древнереспубликанский письменный контракт заключался посредством записи в приходорасходные книги, которые велись римскими гражданами. В классический период приходорасходные книги утратили значение, по- видимому, в связи с вошедшими в практику более простыми и удобными формами записи долгов. 3.2.1. ome ra sscrip icium (переходная запись)3 Этот институт, просуществовал сравнительно недолго, сведения о нем черпаются главным образом из ''Институций Гая''. Состоит он в сложной регистрации, производимой pa er familias (отец семейства, глава семьи, домовладыка) в его приходно-расходной книге. Такая запись могла быть двух видов: а) ra sscrip io a re i perso a (перезапись с вещи на лицо) Pa er familias по просьбе своего должника, возможно сделанной в письменной форме, вписывал в графу accep um как полученную ту сумму, которую ему были должны, после чего вписывал ее же в графу expe sum, как будто снова ее выплатил тому же должнику. В результате предыдущее обязательство (которое возникло, например, на основании займа, купли-продажи и т.д.) оказывалось прекращенным и на его месте возникало новое, появившееся на основании этой записи, по которой проще было проверить его существование по соответствию записи с просьбой должника. б) ra sscrip io a perso a i perso a (перезапись с лица на лицо) Pa er familias вписывал в accep um, как полученную, ту сумму, которую был ему должен Тиций, после чего вписывал ту же сумму в expe sum, как будто он ее выплатил Гаю. Таким образом, происходила новация (относившаяся на этот раз не только к основанию, но и к личности должника), в силу которой возникало новое обязательство, возложенное на Гая. Согласие (возможно письменное) Тиция и Гая на такую ra sscrip io являлось предпосылкой для ее действительности. Появление этого института, диктовалось необходимостью преодолеть невозможность без одновременного присутствия сторон обновить основание обязательства в соответствии с ius civile. 3.2.2. Синграф и хирограф Это литеральные формы, заимствованные из Греции. Различие между ними сводиться, видимо к тому, что первый составлялся в двух экземплярах, был подписан обеими сторонами и создавал обязательство сам по себе, т.е. обладал абстрактной действенностью. Второй же представлял собой документ, составленный в одном экземпляре, подписан должником и передан кредитору, причем документ этот имел чисто доказывающую функцию по отношению к независимому обязательству. "Кроме того, считается, что обязательство письменного типа возникает посредством хирографов и синграфов, то есть когда кто-либо записал, что он должен или что ему должно быть дано; постольку, конечно, поскольку по этому делу не возникает стипуляции.".1 Синграфом считался письменный документ, долговая расписка.

Иные условия имеют место при emp io spei (купля надежды), которая подразумевает риск покупателя и потому вступает в силу непосредственно, вследствие чего обязанность уплатить цену сохраняется, даже если вещь так и не появится, и не изменяется в зависимости от полученного количества. Существенным условием купли-продажи являлась цена. Цена это денежное выражение обязательства за проданную вещь, она непосредственно зависит от количества и качества этой вещи. ''Цена должна быть определенная, в противном случае если стороны определение покупной цены оставили на усмотрение третьего лица, то, по мнению Лабеона, эта сделка недействительна''.1 Обязанности сторон в договоре купли-продажи были такие, что продавец должен был обеспечить покупателя возможностью обладания вещью, а покупателя уплатить цену за купленную вещь. Со временем продавец стал отвечать за недостатки вещей, о которых он не знал или не мог знать. При случайной гибели вещи при совершавшейся сделке, риск падал на покупателя. Конечной целью договора купли-продажи являлась передача вещи покупателю на праве собственности. Но если продавец сам не был собственником вещи, то, естественно, покупатель также не становился её собственником, а следовательно, вещь могла быть виндицирована её собственником. В этом случае продавец нес ответственность за эвикцию (от слова evi cere – вытребовать, отсудить) вещи. Эвикцией вещи называется лишение покупателя владения полученной от продавца вещью вследствие отсуждения её каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до передачи вещи продавцом покупателю. 2. Договор найма (loca io-co duc io) Несмотря на единство данной категории, особенно в терминологическом отношении, римляне включали в схему loca io-co duc io три различных вида обязательств, которые возводятся в современном праве к трем разным контрактам. Поэтому изложение целесообразно было бы разделить по трем разным формам, которые называются соответственно: 1. loca io-co duс io rei (аренда, найм вещей), 2. loca io-co duс io operarum (найм услуг), 3. loca io-co duс io operis (подряд или наем работы). 1) Наем вещи Наймом вещей называется такой договор, по которому одна сторона (арендодатель, loca or) обязуется предоставить другой стороне (арендатору, co duc or) одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за пользование предоставленными вещами определенное вознаграждение (merces, pe sio) и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю. Это двусторонний контракт. Предметом такого договора могли быть вещи – движимые и недвижимые, но из числа движимых вещей только такие, которые не принадлежат к числу потребляемых. Вознаграждение за пользование должно определяться в денежном выражении, но в договорах найма (аренды) сельскохозяйственных земельных участков допускалось определение наемной платы в натуре. На наймодателе, лежала обязанность предоставить нанимателю пользование нанятой вещью (или вещью и плодами от неё). Наймодатель отвечал за всякую вину, он также был обязан платить за отданную внаем вещь налоги, нести всякого рода публичные повинности и т.д. Наниматель был обязан платить наймодателю за пользование вещью условленную наемную плату пропорционально времени пользования.

Категория pac a охватывала самые разнообразные соглашения, какие только встречались в жизни, за пределами перечисленных выше контрактов, получивших защиту в нормах цивильного права. С течением времени из этой широкой категории неформальных соглашений – pac a – некоторые все-таки получили признание, одни – путем присоединения их (в качестве дополнительной оговорки) к какому-либо контракту (так называемые pac a adiec a, добавленные, присоединенные), другие получили защиту в преторском эдикте (pac a prae oria), третьи – в императорском законодательстве после классической эпохи (pac a legi ima). Этот факт наделения некоторых pac a исковой защитой послужили основанием для разделения pac a на pac a ves i a («одетые», т.е. снабженные иском) и pac a uda («голые», исковой защитой не снабженные).2 Пакт есть неформальное соглашение. В отличие от контракта пакт, как правило, есть соглашение, не пользующееся исковой защитой. С течением времени некоторые категории пактов все же получили в виде исключения и исковую защиту. Возникли две категории пактов: . pac a uda, “голые” пакты, не снабженные иском; . pac a ves i a, пакты “одетые”, снабженные иском. Последние, в свою очередь, делятся на: 1. pac a adiec a – пакты, присоединенные к договору, защищаемому иском; 2. pac a prae oria – пакты, получившие защиту от претора; 3. pac a legi ima – пакты, получившие исковую защиту от императоров, в императорском законодательстве. Присоединенные к контракту – это дополнительные к какому-нибудь защищаемому иском договору соглашения, имеющие целью внести какие-либо видоизменения в юридические последствия главного договора, в частности возложить на ту или другую сторону в договоре какие-либо дополнительные обязанности. Как правило, такие добавочные пакты присоединялись к главному договору непосредственно при его заключении. Пакт, присоединенный к договору по истечении некоторого времени, защищался иском только в том случае, если по своему содержанию он был направлен на то, чтобы сделать положение должника более льготным, а не более тяжелым. К числу пактов, первоначальная защита которым была предоставлена претором и потому называемых pac a prae oria, принадлежали: 1. клятвенное соглашение (pac um de jurejura do), по которому, например, в ответ на требование кредитора о производстве платежа лицо, ответственное по этому требованию, но не считающее себя должником, заявляло: “Поклянись, что я тебе должен, и я поверю”. Если кредитор приносил клятву, обязательство признавалось неоспоримым и могло быть осуществлено в принудительном порядке уже на сновании одного только клятвенного соглашения; 2. соглашение об установлении денежного долга (pac um de pecu ia co s i u a) применялось в случаях, когда ответчик признавал предъявленный к нему иск об уплате долга, но просил об отсрочке платежа, и истец на отсрочку соглашался. Если бы впоследствии должник уклонился от платежа, соответствующая сумма могла быть взыскана в силу состоявшегося соглашения с увеличением её размера от 1/3 до 1/2 по усмотрению претора. 3. принятие (recep um) выражалось в трех различных формах, сходных не по существу, а лишь вследствие примененного к ним общего наименования: 4. принятие платежа (recep um arge ariorum) применялось в случаях, когда банкир обязывался уплатить чужой долг; 5. принятие имущества судами, постоялыми дворами, конюшнями (recep um au orum, caupo um, s abulariorum) означало, что хозяева этих объектов брали на себя ответственность за принятое от их клиентов имущество независимо от того, будет ли ущерб вызван виной или случаем; 6. арбитрирование (recep um arbi rii) состояло в том, что по соглашению со спорящими сторонами разрешение спора принимал на себя избранный ими арбитр, и его решение, не исполненное сторонами добровольно, приводилось в исполнение по приказу претора.

Молочный гриб замечательный дар природы для здоровья и красоты

Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

Почта: ferdibobe@ya dex.ru Шпаргалка по международному частному праву. (2005г.) Содержание: 1. Общественные отношения, регулируемые международным частным правом. 2. Предмет международного частного права. 3. Наличие «иностранного элемента» в частном правоотношении. 4. Отличие международного публичного и международного частного права. 5. Основное отличие источников международного частного права. 6. «Примат (верховенство) международного договора» в международном частном праве. 7. Субъекты международного частного права. 8. Классификация источников в международном частном праве. 9. Международные источники международного частного права. 10. Внутригосударственные (национальные) источники международного частного права. 11. «Трансформация» норм международного договора. 12. Международные договоры как источники международного частного права. Виды международных договоров в международном частном праве. 13. Роль международных организаций в разработке международных договоров и унификация норм международного частного права. 14. Гаагская конференция по международному частному праву. 15. Роль комиссии ООН по праву международной торговли в развитии международного частного права. 16. Универсальные и региональные конвенции в области международного частного права. открыть

Учебник по международному частному праву

В юридической науке, когда говорят об источниках права, имеют в виду формы, в которых выражена та или иная правовая норма. Источники международного частного права имеют определенную специфику. В области международного частного права очень большое значение придается тем правовым нормам и правилам, которые предусмотрены в различных международных договорах и соглашениях. 47 Основных видов источников в международном частном праве четыре: 1) международные договоры; 2) внутреннее законодательство; 3) судебная и арбитражная практика; 4) обычаи. 2. Удельный вес видов источников международного частного права в разных государствах неодинаков. Кроме того, в одной и той же стране в зависимости от того, о каких правоотношениях идет речь, применяются нормы, содержащиеся в различных источниках. В доктрине неоднократно указывалось, что основная особенность источников международного частного права состоит в их двойственном характере. С одной стороны, источниками являются международные договоры и международные обычаи, а с другой — нормы законодательства и судебная практика отдельных государств и применяемые в них обычаи в области торговли и мореплавания. открыть

Шпоры. Гражданское право. Государственный экзамен

1. Гражданско-правовая зашита права собственности и иных вещных прав. 2. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 3. Право общей собственности (общая характеристика). 4. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 5. Характеристика и виды вещных прав. 6. Общая характеристика обязательств (понятие, виды, стороны и основания). 7. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 8. Понятие, виды и условия договора. 9. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 10. Залог как способ обеспечения обязательства. Ипотека. 11. Поручительство, неустойка, удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 12. Перемена лиц в обязательстве. 13. Понятие, виды и система источников гражданского права. Действие актов, содержащих нормы гражданского права во времени, пространстве, по кругу лиц. Гражданский кодекс РФ - его роль и значение. 14. Гражданско-правовая ответственность. 15. Прекращение обязательств. 16. Способы защиты гражданских прав. 17. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 18. Понятие и виды юридических лиц. 19. Ценные бумаги как объект гражданских прав. 20. Хозяйственные . товарищества и общества: сравнительная характеристика гражданско-правового положения. 21. Наследование имущества гражданина. открыть

Гражданско-правовой и коммерческий договор: сравнительный анализ по предмету

Без этого желания и мотива нельзя представить серьезной воли вступить в обязательство. С другой стороны, договор не имеет никакой силы, если в основании его лежит цель, запрещенная законом, например дарение между супругами».2 По словам Андреевой Л.В.1 крупнейший специалист по торговому праву – Г.Ф. Шершеневич « отличие торговых сделок от общегражданских основывал на цели заключения сделок».2 Также используя именно этот признак в качестве основного, другой известный специалист по коммерческому праву Пугинский Б.И. трактует понятие «коммерческий договор», по нашему мнению, гораздо шире: «С учетом общего понятия коммерческого права торговыми договорами должны признаваться, прежде всего, такие, которые оформляют отношения по возмездной реализации товара для предпринимательских и хозяйственных нужд».3 Реализовать товар, значит, прежде всего, сбыть его, получив при этом прибыль. Именно поэтому большая часть договоров, опосредующих товарооборот это договоры купли – продажи. Но товарооборот – процесс сложный, непрерывный, энергичный, со множеством правоотношений, возникающих между его участниками на всем пути следования товара от изготовителя к потребителю. Поэтому Пугинский Б.И. совершенно справедливо причисляет к коммерческим договорам, помимо тех, которые непосредственно направлены на реализацию товара (например, оптовой купли – продажи, кстати, этот вид договора не урегулирован в действующем ГК), посреднические договоры (на возмездное оказание услуг), договоры, содействующие торговле (например, на проведение маркетинговых исследований – также не урегулирован в ГК) и организационные договоры (например, договоры о взаимосвязанной деятельности по снабжению или сбыту товаров).4 Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному и учитывая приведенные выше мнения, попытаемся дать собственное определение понятию «коммерческий договор». открыть

Основы римского права

Перегрины не обладали правоспособностью цивильного права в собственном смысле. Однако признавалось, что они обладают частными правами в рамках jus ge ium, т.е. считаются субъектами хозяйственного оборота в тех формах и в тех обязательствах, которые не полагались присущими только римским гражданам (могли заключать договоры купли-продажи, товарищества и т.д., но не могли оформлять сделки посредством манципации). 3) s a us familiae, занимающее особое положение в римской семье в качестве perso a sui juris, т.е. обладающее завершенной дееспособностью. Последнее важное правовое разграничение, касавшееся полноты их правоспособности в сфере частных прав, обуславливалось наличием или отсутствием специального семейного качества. Полностью самостоятельной гражданской правоспособностью (лицом своего нрава – perso a suijuris) в требованиях римского цивильного права мог быть только глава, или отец семейства, Аналогичные требования выдвигались и в отношении свободных лиц других гражданских категорий. Домовладыка (pa erfamilias) мог быть только один для кровнородственной семьи, обладавшей совокупным и единым имуществом; ею власть прекращалась только со смертью или с утратой (по тем или иным правовым причинам) его семейного, гражданского или другого статуса в праве. открыть

Сборник экзаменационных вопросов и билетов по праву и подпредметам - первый семестр 2001 года

Экологическое право как самостоятельная отрасль российского права. 2. Нормы экологического права. 3. Экологическая функция государства. Понятие. Назначение. 4. Источники экологического права. 5. Природоохранительное законодательство РФ. Определение. Перечень основных законодательных актов. 6. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» как источник экологического права. 7. Специфические особенности источников экологического права. 8. Основные принципы охраны окружающей природной среды. 9. Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений. 10. Экологические права граждан. Понятие. Основные группы. 11. Право природопользования. Понятие. Виды. 12. Конституция РФ как источник экологического права. 13. Право на информацию о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране. 14. Природно-ресурсовое законодательство. 15. Договор на комплексное природопользование. 16. Право собственности на природные объекты (ресурсы). 17. Формы собственности на природные ресурсы. 18. Собственник природного ресурса. Понятие. 19. Нормативная цена земли. Определение. 20. Административно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. открыть

Источники международного частного права. Коллизионные вопросы права собственности

Содержание 1. Источники международного частного права 2. Коллизионные вопросы права собственности Задача Список использованных источников 1. Источники международного частного права. В современной юридической литературе под источниками международно­го частного права понимаются акты компетентных органов, устанавливающие или санкционирующие нормы международного частного права. Основными видами источников международного частного права являются меж­дународные договоры, внутреннее (национальное) законодательство и международ­ные обычаи. Кроме того, в ряде стран мира в качестве источников международного частного права рассматривается судебная практика. Источники международного частного права имеют определенную специ­фику, они носят двойственный характер. С одной стороны, источниками являют­ся международные договоры и международные обычаи, а с другой - нормы внутреннего (национального) законодательства и судебная практика отдельных государств. В первом случае имеет место международное регулирование, а во втором - внутригосударственное регулирование. Но в обоих случаях предметом регулирования являются отношения, которые возникают в процессе междуна­родного общения. открыть

Источники международного частного права

В системе национального права, регулирующего внутригосударственные отношения, источниками являются формы внешне объективированного выражения суверенного волеизъявления государства: нормативный юридический акт, судебный прецедент, санкционированный обычай. В системе международного права, регулирующего международные отношения, источниками являются формы внешне объективированного выражения согласованной воли двух и более государств: договор и обычай. Международное частное право – элемент системы национального права. Поэтому его источники - это те юридические формы, которые характерны для национального права вообще. Для права нашего государства, в том числе и для международного частного права, практически единственным юридическим источником является нормативный юридический акт – законы и подзаконные акты. В отдельных государствах институтами права на ряду с нормативными актами выступают судебные прецеденты, которые являются источником и международного частного права. Прежде всего, это страны англо-американского права. открыть

Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

Министерство юстиции Р.Ф. Российская правовая Академия Иркутский филиал. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА на тему: ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЯ, ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ. Выполнил: Студент 1курса, 3группы Корешков Дмитрий Проверил: Иркутск 2002. План: Введение. I. Основная часть: 1. Понятие и признаки юридической ответственности. 2. Виды юридической ответственности. 3. «Позитивная» юридическая ответственность. 4. Принципы юридической ответственности. II. Заключение. Список использованной литературы. I. Введение. Юридическая ответственность – это применение к виновному лицу мер государственного принуждения за совершенное правонарушение. С момента возникновения юридическая ответственность была основана на санкциях правовых норм государственного принуждения, применяемого против правонарушителя. На этот аспект становления права всегда обращалось внимание в литературе. Например, П.Лафарг отмечал: «Раздробленные части общей собственности рода или клана на участке земли, розданные во временные владения отдельным семьям, было нововведение более революционного характера, чем в наше время показалось бы возвращение недвижимых имуществ в общественные владения. открыть

Наследование по римскому праву

Департамент образования Российской Федерации Московский государственный областной университет Юридический факультет Курсовая работа по предмету «Римское частное право» Тема: «Наследование по закону согласно римскому частному праву» Студентки 1-ого курса 12 группы Василевской Наталии Сергеевны Преподаватель: Гетьман-Павлова Ирина Викторовна 21. марта 2004 года Содержание: 1. Введение: путь развития римского наследственного права и его роль в формировании современных понятий, присущих наследственному праву. 2. Основная часть: . Основные понятия наследования в римском праве; Ход развития римского наследственного права: Наследование по древнему цивильному праву, Наследование по преторскому праву, Наследственное право в новеллах Юстиниана; . Порядок наследования: необходимое наследование, обязательная доля в наследстве, наследственная трансмиссия; . Наследники по закону: наследование по ius civile; наследование по ius ho orarium; . «Лежачее наследство»; . Защита наследственных прав: защита в ius civile; защита в преторском праве; изменения в защите по законодательству Юстиниана; 3. Заключение: актуальность концепций римского права в современном гражданском праве.Вступление Наследственное право Рима прошло долгий и сложный путь развития. открыть

Определение логических понятий

В зависимости от характера основания логическое деление делится на виды: дихотомическое и деление по видоизменению признака. Деление понятия (классификация) должно подчиняться ряду правил. 1) Деление должно быть соразмерным. Иначе говоря, объединение объемов членов деления должно давать объем делимого понятия. Нарушение данного правила - несоразмерное деление (некоторые члены не указываются). Если нет возможности или необходимости перечислять все члены деления, то процедура корректно "закрывается" выражениями типа “и так далее”, “и тому подобное” и им подобным, а также троеточием. 2) Деление должно проводиться по одному основанию. Нарушение этого правила будет состоять в том, что процесс деления ведут по одному основанию, а продолжают,/заканчивают по другому, Например: студенты делятся по успеваемости на успевающих и неуспевающих. По национальному признаку - русские, евреи, узбеки. Но нельзя смешивать и делить на успевающих, неуспевающих и узбеков (хотя связь может быть) 3) Члены деления должны исключать друг друга. открыть

Учебник по международному частному праву

Особенная часть обычно состоит из следующих разделов: 1) право собственности; 2) обязательственное право, и прежде всего договор купли- продажи товаров и договор перевозки; 3) кредитные и расчетные отношения; 4) обязательства из правонарушений; 5) авторское и патентное право; 6) семейное право; 7) наследственное право; 8) трудовые отношения; 9) международный гражданский процесс. Развитие международно-правового регулирования имущественных отношений в области торгового мореплавания дало основание говорить о создании особой подотрасли международного частного права. В настоя-32щей работе гражданско-правовые институты торгового мореплавания, соответствующие вопросы, возникающие при железнодорожных, воздушных и автомобильных перевозках, обладающие большой спецификой, рассматриваются в краткой форме.§ 6. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 1. В дореволюционной русской литературе в области международного частного права в XIX веке и в начале XX века наибольшей известностью пользовались труды Н. П. Иванова, К. Малышева, Ф. Ф. Мартенса, А. Пилен-ко, П. Е. Казанского, А. Нольде и М. И. Бруна. Разработка этих проблем, в отличие от международного публичного и гражданского права, началась в России сравнительно поздно. открыть

Тоталитаризм и авторитаризм (Политико-правовой анализ)

Из политической концепции единства в немецкой нации, выраженной в триединой формуле - «государство, движение и нация», были выведены основные понятия права, принцип «вождизма» и принцип равенства. Буржуазное гражданское право должно было бы заменено «народным кодексом». По концепции Г. Франка, в нем нужно было отказаться от наследия римского права и наслоений других правовых систем и выводить его истоки из германского права. В нем предполагалось определить понятие «семьи», «свободы заключения соглашений», «права собственности», «брака», «права наследования» и т. д. Согласно Гедеманну, кодекс должен касаться всех «принадлежащих к великогерманскому рейху» в духе нюрнбергских законов 1935 г., но не распространялся на лиц «чуждой крови» и иностранцев Проект кодекса предполагал неравенство перед законом санкционированное ранее «арийскими» статьями нюрнбергских законов. Приговором уголовного суда гражданин мог быть лишен своего правового статуса, если оказался «недостойным принимать полное участие в правовой жизни», иначе говоря, он низводился до положения врага. «Народный кодекс» не был оглашен до конца существования третьего рейха, однако множество предложений, поступивших в ходе редакционной работы свидетельствует о направлении, по которому следовало фашистское законодательство, и показывает, как оно должно было отойти от буржуазной правовой системы, являющейся наследием французской и английской революций. открыть

Наиболее интересные аспекты международного частного права

В гражданском праве разных государств встречаются одинаковые или близкие положения и правила. И это понятно: хотя право и относится к области внутренней юрисдикции государств, в процессе их сотрудничества происходит взаимовлияние в области права. Тем более такое взаимовлияние ощутимо в сфере международного частного права. По своей природе оно регулирует такие отношения, которые непосредственно лежат в сфере международного общения, что неизбежно сказывается на содержании самого права. Вместе с тем международное частное право не является частью гражданского права, оно занимает самостоятельное место в системе внутригосударственного права – является его самостоятельной отраслью со своим специфическим предметом и методами регулирования. Международное частное право включает в себя два вида норм – коллизионные (внутренние и договорные) и унифицированные материальные гражданско-правовые. Только они отвечают как предмету, так и методу международного частного права, что обуславливает их объединение в самостоятельную отрасль права. Коллизионные нормы отличаются системностью. открыть

Основные правовые системы современности

Отныне юристы стремились практически использовать римское право. А в XVII и XVIII веках ведущее место завоёвывает школа естественного права, которая отходит от идеи естественного порядка вещей, основанного на воле бога, ставит в центр любого общественного строя человека, подчеркивая его неотъемлемые «естественные права» и, ставя во главу всей юридической мысли идею субъективного права. Естественно-правовая школа, ничего особенно не меняя в частном праве, в области публичного права предложила модели конституции, административной практики, уголовного права, выводимых из «разума». Постепенно римское право перестало быть лишь академическим и стало вливаться в систему права Европы. Существовавшие в XIII - XVIII веках официальные и частные компиляции пытались синтезировать обычаи с нормами римского права. Например, кастильский король Альфонс X Мудрый хотел объединить нормы обычного права Кастилии, с одной стороны, и нормы римского и канонического права с другой. Таким образом шло соединение обычного - практического права с римским - академическим. Постепенно главная роль в законотворчестве переходит от университетов к судебным органам ( во Франции - парламент, Суд королевской курии, в Германии - Имперский суд, Каммергерихт (1495 г.)) и к суверенам, которые путем ордонансов, эдиктов, могли дополнять или исправлять существующие нормы права. 1.2.3 Следующий период в развитии права романо-германской семьи - период законодательного права, знаменателен тем, что школа естественного права добилась большого успеха в двух направлениях: вопросы публичного права стали широко волновать юристов, в то время как в римском праве большое внимание уделялось частному праву; кодификация, которая стремилась сделать образцовое право университетов действующим правом. открыть

Нарушение авторских и смежных прав в области интеллектуальной собственности

Так, например, согласно авторскому договору, автор (авторы) передал исключительные права на изготовление и тиражирование видеопроизведений на условиях получения авторского вознаграждения за каждый единичный случай выпуска такой видеокассеты в свет. В этом случае как раз автор и будет недополучать вознаграждение за выпуск в свет каждого произведения. Ущерб при этом наносится, естественно, и правообладателю. В данном конкретном случае, с учетом специфики создания видеопроизведений, под незаконным использованием объектов авторского права понимается незаконное использование физическим лицом, в т.ч. даже под эгидой любого юридического лица, права на изготовление, тиражирование и распространение той или иной записи на видеокассете, как видеопродукции, принадлежащей конкретному правообладателю. Тиражирование указанной видеопродукции или ее сбыт, а равно то и другое действие одновременно без соответствующей лицензии либо без особой доверенности правообладателя означает нарушение авторских прав. Сказанное подпадает под прямое понятие «нарушитель авторских и смежных прав», изложенное в п. 2 ст. 48 «Закона». Так, физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований Закона «Об авторских и смежных правах», является нарушителем авторских и смежных прав. открыть

Рекомендации по составлению брачного контракта

Неясно было, в частности, можно ли включать в условия Брачного договора вопросы неимущественных отношений супругов, воспитания детей и т.д. Наконец, с 01.03.1996 года вступил в силу новый Семейный кодекс (СК), заменивший ранее существовавший КоБС. В СК целая глава посвящена договорному режиму имущества супругов и, соответственно, Брачному договору. Здесь, во-первых, четко определено само понятие такого договора. Брачный договор (БД) это "соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения" (ст. 40 СК). Уже из определения БД ясно: ? он может быть заключен как до вступления в брак, так и во время брака (ст. 41); ? Брачный договор касается только имущественных отношений; ? регулирование имущественных отношений может по времени относиться как к периоду нахождения супругов в браке, так и после его расторжения (например, жених с невестой договариваются, что когда они купят машину, то она будет принадлежать только мужу, который будет пользоваться этим транспортом в период брака и, соответственно, после развода. открыть

Понятие и сущность юридического лица

Тем не менее, положительным итогом всего хода развития римских корпораций явилось следующее. Римские юристы признали, что:         1) корпорация может рассматриваться в сфере частного права так же, как рассматривается физическое лицо;         2) юридическое существование корпорации не прекращается и не нарушается с выходом отдельных членов из состава объединения;         3) имущество корпорации обособлено от имущества ее членов, притом, это не совместно всем членам корпорации принадлежащее имущество, а имущество корпорации, как целого, как особого субъекта прав ("если что-либо должны корпорации, то мы не должны ее отдельным членам; того, что должна корпорация , не должны ее отдельные члены" Дигесты, книга 3, титул 4, фрагмент 7, параграф 1);         4) корпорация вступает в правовые отношения с другими лицами при посредстве физических лиц, уполномоченных на то в установленном порядке.         Обозначив, таким образом, ряд принципиальных идей, римские юристы не сделали тех выводов из них, которые могли бы лечь в основу развития нового института частного права - института юридического лица. открыть

Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения в международном частном праве

Представляется, что суд также может применить право страны, на территории которой наступил вред, по собственной инициативе, если установит, что причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране. Существует исключение из общей нормы, заключающееся в приоритете личного закона сторон деликтного обязательства в случае их общего гражданства, места жительства или принадлежности юридических лиц к одному государству. Приоритет общего личного закона сторон деликтного правоотношения предусмотрен законодательством многих зарубежных государств. Например, аналогичное регулирование содержится в Гражданском кодексе штата Луизиана  1825 г. (в ред. 1991 г.), во Вводном законе к Германскому гражданскому уложению  (в ред. 1999 г.), в швейцарском законе о международном частном праве  1987 г., Законе о реформе итальянской системы международного частного права  1995 г., Указе о международном частном праве Венгрии  1979 г., положениях Гражданского кодекса канадской провинции Квебек  1991 г. П. 3 ст. 1219 ГК РФ предусматривает ограниченную автономию воли сторон деликтного обязательства при выборе права, применимого к правоотношению сторон: после совершения вредоносного деяния стороны могут договориться о применении к возникшему в результате этого события обязательству права страны суда. открыть

Гражданское и частное право

Структура гражданских кодексов заимствована из того же римского права и потому с учетом структуры учебников права в Древнем Риме называется «институционной», включая в себя такие основные разделы (институты): лица, вещи, способы приобретения вещей (обязательства). Эта система характерна для Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Италии, Испании, Гаити, Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Канады, Египта, отдельных штатов США (штат Луизиана) и ряда других стран. Центрально-европейская система частного (гражданского) права характеризуется: разграничением публично-правовых и частноправовых интересов; дуализмом частного права (деление его на гражданское и торговое); существованием кодифицированных актов, наиболее заметными из которых являются Немецкий гражданский кодекс 1896 г. и Немецкий торговый кодекс 1900 г., Австрийский гражданский кодекс 1811 г., Швейцарский гражданский кодекс 1907 г.; значительным удельным весом публично-правовых элементов в регулировании отношений между частными лицами; структурой гражданского права, основанной на «пандект-ной системе», являющейся продуктом творчества средневековых немецких глоссаторов (комментаторов римского права).Так, Немецкий гражданский кодекс состоит из пяти частей (книг): Общая часть, Обязательственное право, Вещное право, Семейное право, Наследственное право; рецепцией римского частного права в форме изучения и комментирования римских первоисточников, а также в форме прямого применения в Средневековье норм римского права судом; наличием прочной юридической традиции: право рассматривается как один из краеугольных камней общества. открыть

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых. Скачать реферат